大法官解釋 釋字第170號 |
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公佈日期:1981/09/25 |
解釋爭點 |
裁定駁回不應行政訴訟或違法定程序之案件違憲? |
解釋意見書 |
不同意見書: 大法官 姚瑞光 一、本件於決議受理時,原為未經確定終局裁判之事件,嗣經行政法院裁定更正原裁定後,始得謂為已經確定終局裁判。 本件聲請人「因請求撤銷流氓矯正命令事件,不服行政院於中華民國六十九年十一月一日台六十九訴字第一二六一七號再訴願決定,提起行政訴訟」(行政法院七十年度裁字第一二九號裁定案由記載),而上開事件行政院之再訴願決定書,係以「據上論結,本件再訴願為無理由」駁回聲請人之再訴願,非以再訴願為不合法而駁回之者,是聲請人依行政訴訟法第一條第一項「人民因中央或地方機關之違法行政處分,認為損害其權利,經依訴願法提起再訴願而不服其決定,‥‥‥得向行政法院提起行政訴訟」之規定提起行政訴訟,其起訴程序即屬完全合法,故行政法院必須就行政院之決定書(一)駁回聲請人再訴願之理由是否正當加以裁判,或(二)認原決定駁回聲請人之再訴願,依其理由雖屬不當,而依其他理由尚屬正當(即結果相同),加以裁判,始得謂對於聲請人經再訴願程序後提起之行政訴訟已經裁判。卷查行政法院七十年度裁字第一二九號裁定之理由明載:「原告再向行政院提起再訴願,行政院以台灣警備總司令部65謁道字第七五一一號令,受文者為台北市政府警察局,並非對原告之直接處分,而直接處分者為台北市政府警察局,既經原告對之提起訴願,經台北市政府以69府訴字第O九七五一號決定書駁回不得再訴願確定,認為其再訴願無理由而予駁回,姑不論其駁回理由是否允恰」等語,其既未就行政院駁回聲請人再訴願之理由是否正當加以裁判,復未論及行政院駁回聲請人之再訴願,依其理由雖屬不當(例如說明應以再訴願為不合法駁回之),但依其他理由,認其結果仍屬相同。從而,行政法院對於聲請人依法定程序提起之行政訴訟,未經裁判,至為明顯。聲請人對於此項未經確定終局裁判所適用之法令聲請解釋,即與司法院大法官會議法第四條第一項第二款規定之要件不合,依同條第二項規定,原應不予受理,惜多數意見中(一)有認為行政法院就聲請人提起之行政訴訟既經裁定駁回,自係已經裁判;(二)有將未經裁判與未為實體上之裁判混為一談,而認為行政法院就聲請人提起之行政訴訟,雖未為實體上之裁判,但已以裁定駁回再訴願,自係已經裁判;(三)更有將提起行政訴訟與提起民事上訴相比擬,認為「不應提起行政訴訟而提起,相當於民事訴訟法中不應上訴而上訴」,本件「係程序上不應提起再訴願,當然更不能提起行政訴訟」者,遂致已經陳明行政法院七十年度裁字第一二九號裁定,或係「訴外裁判」,或係「對於已請求之事項未為裁判」者,亦認本件聲請解釋事件,已經確定終局裁判,而於七十年八月七日表決通過受理,茲將上列意見,一一論述如次: (一)在行政訴訟法未規定之事項,準用民事訴訟法(行政訴訟法第三十三條)之前提下,有關於訴訟標的裁判有脫漏規定之準用(民事訴訟法第二百三十三條),故除起訴不備訴訟要件者外,就為法院審判對象之事項(訴訟標的)未加裁判(論斷)者,縱令已有裁判之形式,仍非已經裁判。本件聲請人不服行政院駁回其再訴願之決定,提起行政訴訟,已備行政訴訟法第一條第一項規定之要件,因之,為行政法院審判對象之事項(訴訟標的),即行政院駁回其再訴願之理由是否正當,應否撤銷原決定(行政訴訟法第二十六條),必須有所論斷始得謂為已經裁判,今行政法院之裁定明載「姑不論其駁回理由是否允恰」,顯係就為訴訟標的之事項,有意的避而不論,何得謂為已經裁判? (二)未經裁判,係指法院就應行裁判(論斷)之訴訟標的,未加論斷其當否,屬於裁判脫漏之一種。未為實體上之裁判,係指法院就應行裁判之事項,已為裁判,並無脫漏,僅未就實體上為裁判而言,二者不可混為一談。本件行政法院之裁定,非但未行政院駁回聲請人再訴願理由之當否加以論斷,且亦未就行政院受理再訴願在程序上是否合法有所論斷,其為就應行裁判之訴訟標的,未經裁判,尤無疑義。 (三)行政訴訟為「告官」(原告為人民,被告為官署,現改稱機關)之訴訟,在民智未開、民主法治思想尚未發達之數十年前,一般人民對於訴願(包括再訴願)與行政訴訟之本質不同,未能了解,固無論矣,即當時著名之「法律大詞書」亦謂「然自事實上言之,對於違法處分所提起之訴願,實即行政訴訟之初審耳」(參閱商務印書館增訂重印之民國二十四年發行,鄭競毅等撰之「法律大詞書」上冊五O四頁),無怪早年出版之「行政法」書籍,有將行政法院比擬為抗告法院或第二審法院者,殊不知訴願(包括再訴願)制度,在使原行政處分機關有再審查其所為處分是否違法或不當之機會,俾能自行撤銷或變更其原來之處分(訴願法第十四條第二項,第十七條第二項),或使上級機關,基於行政監督權之作用,有審查下級機關原行政處分是否違法或不當,而加以糾正之機會。從而訴願為無原告、被告,且非司法審判(訴訟)之行政審查程序。行政訴訟則為司法機關之行政法院,就原告對於被告(行政訴訟法第九條)提起之行政訴訟,為司法審理,即判斷其訴是否合法或有無理由之司法審判程序。一為行政審查程序,一為司法審判程序,二者之本質迥異,因之,行政訴訟與訴願、再訴願之關係,無論在法理上或事實上,均無上下審級或抗告法院、第二審法院之可言,自無將提起行政訴訟比擬為提起民事上訴,並進而推論行政法院就本件訴訟標的已經裁判之餘地。 行政法院七十年度裁字第一二九號裁定關於「行政院‥‥‥認為其再訴願無理由而予駁回,姑不論其駁回理由是否允恰」部分,雖無「誤寫」「誤算」情事,但有未就行政院認再訴願為無理由而非不合法,駁回聲請人之再訴願,其理由是否正當加以論斷(即未經裁判)之顯然錯誤(民事訴訟法第二三二條第一項,第二三九條),此種情形,原應以判決之方式補充裁判(行政院非以再訴願不合法為理由而駁回聲請人之再訴願,聲請人對之提起行政訴訟,已合於行政訴訟法第一條第一項規定之起訴要件,行政法院應以判決裁判之),惟(一)有顯然錯誤者為該七十年度裁字第一二九號裁定,無從以判決補充之,(二)補充判決或補充裁定,須於裁判送達後二十日之不變期間內依當事人之聲請為之(民事訴訟法第二三三條第一、二項),本件既早逾二十日之不變期間,又無當事人聲請補充裁判,故行政法院就此種應加裁判而未裁判之情形,僅得準用民事訴訟法第二百三十二條第一項規定,隨時以裁定更正之。因之,於原裁定經過五個月以後之七十年八月廿二日始以七十年度裁正字第一號裁定更正,於原裁定「姑不論其駁回」之下,增入「未以不合法為」六字,使原句變為二句,即:「姑不論其駁回未以不合法為理由,是否允恰」,因該六字之增入並改為二句,始得謂行政法院就行政院駁回聲請人再訴願理由之當否已加論斷,即已經裁判。申言之,行政法院更正後之裁定,始有行政院未以不合法為理由駁回聲請人之再訴願,係屬不當之意思,則更正前之原裁定,就此係有意的避而不論,即未經裁判,毫無疑義,依司法院大法官會議法第四條第一項第二款、同條第二項規定,本件原為應不受理之案件,情節顯然,本會議於行政法院以裁定更正原裁定,即就行政院駁回聲請人再訴願理由之當否加以裁判之前,遽認為已經確定終局裁判,而為應予受理之決議,在七十年八月七日決議當時,於法尚有未合。 |
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